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      民法典實(shí)施滿一年 典型案例大盤點(diǎn)

      2022-01-27 09:09:00
      來源:北京青年報
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        民法典實(shí)施滿一年 典型案例大盤點(diǎn)

        2021年1月1日,《中華人民共和國民法典》正式實(shí)施。民法典是新中國成立以來第一部以“法典”命名的法律,被譽(yù)為“社會生活的百科全書”和“保障民事權(quán)利的宣言書”。本月,民法典已滿周年,本版特邀四所法院五位法官盤點(diǎn)這一年來依照民法典宣判的典型案例。

        五種遺囑形式已不足 打印遺囑如何寫才有效

        【案情回顧】

        韓先生作為家中的小兒子,在父親年老多病時一直在病榻前陪伴、照顧父親。韓父生前立下遺囑,將其名下的房屋指定由韓先生一人繼承。但是由于這份遺囑的內(nèi)容為電腦打印而成,一審法院認(rèn)為不符合《中華人民共和國繼承法》規(guī)定的法定遺囑形式,認(rèn)定遺囑無效,遂按照法定繼承的方式將韓父的遺產(chǎn)在眾多子女中進(jìn)行分割,韓先生僅分得24%的份額。韓先生不服一審判決,提起上訴。

        二審審理中發(fā)現(xiàn),該遺囑根據(jù)被繼承人的要求打印而成,在被繼承人簽訂遺囑時有兩名無利害關(guān)系的見證人在場見證。遺囑全文僅有一頁,被繼承人及兩名見證人均簽字捺印,落款處注明日期,并有錄像予以佐證。合議庭認(rèn)為,韓先生提交的遺囑符合《中華人民共和國民法典》第一千一百三十六條關(guān)于打印遺囑的規(guī)定,應(yīng)為合法有效。于是,合議庭對該案進(jìn)行了改判,遵照打印遺囑的內(nèi)容對遺產(chǎn)進(jìn)行處理,判決訴爭房屋由韓先生一人繼承。

        【法官解讀】

        本案一審判決時,適用的法律是1985年施行的《中華人民共和國繼承法》。我國的繼承法由于施行時間較早,僅規(guī)定了5種遺囑形式,即自書遺囑、代書遺囑、口頭遺囑、錄音遺囑和公證遺囑,當(dāng)時打印機(jī)等設(shè)備尚未普及,所以并未就打印遺囑作出單獨(dú)規(guī)定。隨著社會的發(fā)展,電腦、打印機(jī)等物品已經(jīng)是觸手可及的設(shè)備,而且電腦書寫、打印機(jī)打印更加快捷、方便,所以打印遺囑正越來越多地被呈現(xiàn)在法庭之上,其形式、效力成為爭議的焦點(diǎn)。

        此次民法典新設(shè)了有關(guān)打印遺囑的規(guī)定。民法典第一千一百三十六條規(guī)定:“打印遺囑應(yīng)當(dāng)有兩個以上見證人在場見證。遺囑人和見證人應(yīng)當(dāng)在遺囑每一頁簽名,注明年、月、日。”充分體現(xiàn)了民法典對時代發(fā)展的回應(yīng),定紛止?fàn)帲鞔_了裁判標(biāo)準(zhǔn)。

        關(guān)于打印遺囑的理解與適用,我們要注意以下三點(diǎn):

        第一,遺囑人和見證人應(yīng)在遺囑的每一頁都簽名,并注明年、月、日。由于打印遺囑使用的是電腦字庫中的字體,不同于傳統(tǒng)的手寫體,無法體現(xiàn)書寫筆跡的一致性,為了保證打印遺囑的內(nèi)容不至于被他人偽造、篡改,所以如果遺囑在打印出來后不止一頁,遺囑人和見證人應(yīng)當(dāng)在遺囑的每一頁上都簽名并注明年、月、日。

        第二,打印遺囑訂立時要求有兩個以上的見證人在場見證。因?yàn)榇蛴∵z囑容易被偽造,而且簽名的字?jǐn)?shù)較少,容易被模仿,因此本條規(guī)定需要有兩個以上的見證人,以達(dá)到相互監(jiān)督的效果。

        第三,應(yīng)當(dāng)注意適用民法典的時間效力的問題。《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民法典〉時間效力的若干規(guī)定》第十五條明確規(guī)定:“民法典施行前,遺囑人以打印方式立的遺囑,當(dāng)事人對該遺囑效力發(fā)生爭議的,適用民法典第一千一百三十六條的規(guī)定,但是遺產(chǎn)已經(jīng)在民法典施行前處理完畢的除外。”也就是說,無論是何時訂立的打印遺囑,只要在遺產(chǎn)尚未處理完畢的案件中,均應(yīng)當(dāng)適用民法典的新規(guī)定來審查打印遺囑的效力。但是,如果遺產(chǎn)已經(jīng)處理完畢,那么即便當(dāng)時沒有認(rèn)可打印遺囑的效力,或者當(dāng)時認(rèn)可了遺囑的效力,也不會因?yàn)槊穹ǖ涞膶?shí)施發(fā)生改變。如此,既彰顯了民法典的制度價值,又不違背當(dāng)事人基于原有法律所形成的合理預(yù)期。

        文/北京市第二中級人民法院 法官 屠育

        無償搭乘親友出事故 依法減輕賠償責(zé)任

        【案情回顧】

        小凡與小胡系同鄉(xiāng)。在一次電話閑聊中,小凡得知小胡要回老家但沒買到票,熱情的小凡邀請小胡免費(fèi)搭乘其車輛回家。由于路途較遠(yuǎn)且小凡對路況不熟,在經(jīng)過一個交叉路口時,小凡沒有按照規(guī)定讓行,以致與小閻駕駛的車輛相撞,事故造成小胡受傷。經(jīng)交警部門認(rèn)定,小凡負(fù)事故主要責(zé)任,小閻負(fù)事故次要責(zé)任,小胡無責(zé)任。關(guān)于賠償問題,三人各執(zhí)一詞。無奈之下,小胡將小凡、小閻及小閻車輛的交強(qiáng)險及商業(yè)三者險承保公司訴至法院,要求賠償醫(yī)療費(fèi)、殘疾賠償金等各項(xiàng)損失。小凡收到法院傳票感覺很委屈,認(rèn)可交通事故責(zé)任認(rèn)定,但也同時認(rèn)為如果沒讓小胡搭車就沒有這么多事了。法院經(jīng)審理后認(rèn)為,在本起事故中,小凡應(yīng)負(fù)事故主要責(zé)任,需承擔(dān)交強(qiáng)險承保范圍外的賠償責(zé)任的70%。但考慮到小凡系無償搭乘小胡,事發(fā)時小凡除“通過交叉路口時未按規(guī)定讓行”的違法行為外不存在其他不當(dāng)行為,現(xiàn)有證據(jù)亦不足以認(rèn)定小凡對事故的發(fā)生存在故意或重大過失,故依法酌情減輕小凡的賠償責(zé)任,認(rèn)定小凡在原本需承擔(dān)70%的賠償責(zé)任的基礎(chǔ)上依法酌定減輕10%,即小凡在交強(qiáng)險范圍之外需對小胡的各項(xiàng)損失承擔(dān)63%的責(zé)任。對小凡“好意同乘”的行為表示肯定,體現(xiàn)了中華民族的傳統(tǒng)美德。綜上,依據(jù)民法典第1217條的規(guī)定判令小閻車輛投保的保險公司在交強(qiáng)險范圍內(nèi)賠償小胡各項(xiàng)損失近6萬元,在商業(yè)三者險范圍內(nèi)賠償小胡各項(xiàng)損失13萬余元,小凡賠償小胡各項(xiàng)損失28萬余元。

        【法官解讀】

        無償搭乘,也叫好意同乘,是社會成員之間互相幫助、助人為樂的情誼行為。發(fā)生交通事故后,提供搭乘一方往往自己也受傷、車輛還受損,在此情況下若還需全額賠償搭乘人的損失,則不僅違反公平和善良風(fēng)俗原則,也與法律追求的社會效果不符。因而民法典在總結(jié)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,確立了“無償搭乘”的法律規(guī)則,明確規(guī)定“應(yīng)當(dāng)減輕”提供搭乘一方的賠償責(zé)任,為公眾提供行為指引,以增進(jìn)社會成員之間的互信,形成符合社會主義核心價值觀內(nèi)在要求的社會風(fēng)氣。

        民法典第1217條規(guī)定,“非營運(yùn)機(jī)動車發(fā)生交通事故造成無償搭乘人損害,屬于該機(jī)動車一方責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)減輕其賠償責(zé)任,但是機(jī)動車使用人有故意或者重大過失的除外”。據(jù)此,同時符合以下三個條件可減輕提供搭乘一方的賠償責(zé)任:一、搭乘人在獲得提供搭乘一方允許后無償搭乘非營運(yùn)機(jī)動車;二、發(fā)生了屬于提供搭乘一方責(zé)任的交通事故,且搭乘者因交通事故遭受損害;三、提供搭乘一方對交通事故的發(fā)生不存在故意或重大過失,提供搭乘一方故意制造交通事故的,構(gòu)成故意傷害罪或者故意殺人罪,應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任和民事賠償責(zé)任。提供搭乘一方因重大過失(例如毒駕、醉駕等)引發(fā)交通事故的,提供搭乘一方雖無損害搭乘人的意圖,但其行為違背了對搭乘人的安全保障義務(wù),對自己及搭乘人的生命安全極端漠視,故不應(yīng)減輕其民事責(zé)任。

        對于無償搭乘,法官作出如下提示:一、無償搭乘行為雖能減輕提供搭乘一方賠償責(zé)任,但提供搭乘一方在幫助他人的同時始終要將遵守交通規(guī)則放在首位,確保謹(jǐn)慎駕駛,注意行車安全,如駕駛員對事故的發(fā)生具有故意或重大過失,則不能減輕其賠償責(zé)任;二、搭乘人須提高安全意識,承擔(dān)謹(jǐn)慎注意義務(wù),搭乘符合安全標(biāo)準(zhǔn)的車輛,并檢查駕駛員是否具備駕駛資格及是否處于適駕狀態(tài)。

        文/北京市通州區(qū)人民法院 法官助理 何嬌

        自愿參加體育活動 意外受傷誰擔(dān)責(zé)

        【案情回顧】

        74歲的宋先生和50歲的周先生都是羽毛球業(yè)余愛好者,結(jié)伴參加羽毛球比賽五年有余。2020年4月28日上午,宋先生、周先生及四位球友在北京市某公園內(nèi)進(jìn)行羽毛球3對3比賽。運(yùn)動中,宋先生被周先生擊出的羽毛球打中右眼。事發(fā)后,宋先生至醫(yī)院就診并進(jìn)行手術(shù)治療,術(shù)后5周驗(yàn)光提示右眼最佳矯正視力為0.05。

        同年,宋先生提起身體權(quán)糾紛訴訟,認(rèn)為周先生明知其年齡大、反應(yīng)慢、眼睛受過傷,仍選擇大力扣球,導(dǎo)致其受傷,存在重大過失,要求周先生賠償醫(yī)療費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、營養(yǎng)費(fèi)等合計(jì)8000余元。周先生則認(rèn)為,宋先生作為具有完全行為能力的羽毛球業(yè)余愛好者,應(yīng)當(dāng)能夠預(yù)見羽毛球運(yùn)動的潛在風(fēng)險,但仍自愿參加運(yùn)動,就意味著其接受該危險、自愿承擔(dān)風(fēng)險和相應(yīng)損害后果。

        法院經(jīng)審理認(rèn)為:宋先生作為多年參與羽毛球運(yùn)動的愛好者,對于此項(xiàng)運(yùn)動的危險和可能造成的損害,應(yīng)當(dāng)有所認(rèn)知和預(yù)見,而其仍自愿參加比賽,將自身置于潛在危險之中,應(yīng)認(rèn)定為自甘冒險的行為。在此情況下,只有周先生對宋先生受傷的損害后果存在故意或重大過失時,才需承擔(dān)侵權(quán)損害賠償責(zé)任,否則無需擔(dān)責(zé)。周先生是在宋先生將羽毛球回挑到其所在場地后迅速移動并殺球進(jìn)攻,并無過多考慮、判斷的時間;其次,周先生系羽毛球業(yè)余愛好者、未經(jīng)專業(yè)訓(xùn)練,不具備精準(zhǔn)控制落球點(diǎn)的能力,且殺球進(jìn)攻系羽毛球運(yùn)動的正常技術(shù)動作,不應(yīng)認(rèn)定其存在重大過失。據(jù)此,依照民法典第1176條第1款規(guī)定,駁回宋先生的全部訴訟請求。

        【法官解讀】

        隨著我國文化體育事業(yè)的飛速發(fā)展,文體活動的種類和參與者逐漸增多,活動過程中產(chǎn)生的侵權(quán)責(zé)任糾紛也隨之增多。民法典頒布前,由于針對此類糾紛缺乏明確的法律規(guī)定,法官本著救濟(jì)受害人的角度,可能會判決被告對受害人進(jìn)行賠償或補(bǔ)償,但這樣的結(jié)果不利于當(dāng)事人合法權(quán)益的平等保護(hù),也會讓文體愛好者們對具有一定風(fēng)險的文體活動望而生畏,擔(dān)心動輒得咎。

        為了鼓勵公民積極參與具有一定風(fēng)險的文體活動,平等保護(hù)受害人的合法權(quán)益和參加者的行為自由,合理界定損害發(fā)生時雙方所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,民法典正式確立了“自甘冒險”規(guī)則,明確規(guī)定,自愿參加具有一定風(fēng)險的文體活動,因其他參加者的行為受到損害的,受害人不得請求其他參加者承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任;但是,其他參加者對損害的發(fā)生有故意或者重大過失的除外。

        眾所周知,不同于一般的生活領(lǐng)域,競技體育運(yùn)動的目的即為爭勝,運(yùn)動員力求在比賽規(guī)則允許的情況下盡可能給對方制造不便或障礙,故而此類運(yùn)動具有對抗性、人身危險性的特點(diǎn)。同時,高度緊張、刺激的比賽氛圍會導(dǎo)致參賽者注意力集中于運(yùn)動,很難要求其每次行為都經(jīng)過慎重考慮,對參賽者強(qiáng)加以生活中的一般注意義務(wù)也會導(dǎo)致其瞻前顧后,使得比賽的精彩性、競技性大打折扣,甚至無法正常開展。因此,在籃球、排球、羽毛球等具有一定人身對抗性、危險性的文體活動中,只有其他參加者對損害后果存在故意,或違反體育道德、規(guī)則等重大過失時,才需要承擔(dān)侵權(quán)損害賠償責(zé)任。同時,這一規(guī)則也要求參加者,在參加具有一定風(fēng)險的文體活動時要量力而行,對自身的體能、技能、適應(yīng)力等有正確的認(rèn)知,對活動規(guī)則、潛在風(fēng)險和可能產(chǎn)生的損害有充分的了解和預(yù)判,做好相應(yīng)的防護(hù)、遵守活動規(guī)則,不可因故意或者重大過失損害其他參加者的權(quán)益。

        文/北京市朝陽區(qū)人民法院法官 郭天天

        游戲“外掛腳本”被封號 玩家起訴游戲公司被駁回

        【案情回顧】

        馬某系某知名網(wǎng)游多年注冊玩家,在該游戲中傾注了大量時間、金錢、精力。2021年4月,該網(wǎng)游的國內(nèi)代理公司X公司以馬某違規(guī)使用非法腳本為由對其永久封禁游戲賬號且不予任何退賠。馬某以網(wǎng)絡(luò)服務(wù)合同糾紛為由將X公司及其關(guān)聯(lián)Q公司訴至法院,請求判令二公司賠償馬某游戲賬號等值金額10000元。

        庭審中二被告提交了后臺數(shù)據(jù)以證明原告游戲行為顯著異常,不完全舉例如下:2020年12月12日至12月15日,原告連續(xù)82小時不間斷游戲。2021年1月4日到1月10日、1月12日到1月20日,均幾乎連續(xù)7日或9日不間斷,中間僅有少量暫停。2021年2月12日到 2月15日,存在超過連續(xù)77小時不間斷游戲的行為。

        二被告另提交了對玩家操作時在每一局游戲中的行駛距離的分析結(jié)果,數(shù)據(jù)顯示:原告凌晨2點(diǎn)到8點(diǎn)的行駛距離平均值明顯低于其他時間,最大值也明顯低于其他時間,總體方差小于其余時間——由于腳本游戲的行為是按照程序固有邏輯執(zhí)行的,所以其每局行駛距離的變化幅度小,這一點(diǎn)可以在總體方差體現(xiàn)。而腳本游戲的操作沒有正常玩家頻繁,更不會像正常玩家一樣有頻繁的“轉(zhuǎn)場”“繞后”“撤退”等顯著增加行駛距離的行為,所以其平均行駛距離、最大行駛距離也會與正常游戲有明顯差異。

        法院認(rèn)為二被告抗辯理由成立,判決駁回原告訴請。

        【法官解讀】

        這是一個網(wǎng)絡(luò)服務(wù)合同糾紛,首先要查看涉案網(wǎng)絡(luò)服務(wù)合同關(guān)于“封號”措施約定是否合法有效。上述協(xié)議系二被告于網(wǎng)站頁面事先安置,游戲用戶在接受原K網(wǎng)站數(shù)據(jù)繼承時,必須選擇同意才能繼續(xù)使用賬號,屬于典型的格式合同,所以法院重點(diǎn)審查了涉及用戶重要權(quán)利的相關(guān)條款。

        本案中,二被告一是已在封號前盡到了充分提示義務(wù),封號措施的條文表述清晰明確,不致用戶理解偏差,且封號前多次公告;二是個別用戶如果大量使用腳本,一方面將獲得對局后的獎勵,對其他玩家不公平,另一方面將大大降低“真人對戰(zhàn)”游戲模式的樂趣,破壞其他玩家游戲體驗(yàn)和整體游戲環(huán)境,有損涉案游戲的商業(yè)價值和美評度,所以被告對腳本行為進(jìn)行處罰是合理且必要的;三是對違背誠實(shí)信用原則和破壞公平交易的行為施以必要約束,對維護(hù)整個網(wǎng)絡(luò)游戲領(lǐng)域的良好秩序也非常必要。

        同時,從后臺數(shù)據(jù)看,原告晝夜連續(xù)長時間游戲、時間曲線嚴(yán)重不符合人類“生理規(guī)律”,游戲運(yùn)行規(guī)律更近似于由自動化腳本執(zhí)行完成。被告證據(jù)更具有“高度蓋然性”,在原告無相反證據(jù)的情況下,應(yīng)支持被告抗辯。

        我國民法典第七條規(guī)定,民事主體從事民事活動,應(yīng)當(dāng)遵循誠信原則,秉持誠實(shí),恪守承諾。第八條規(guī)定民事主體從事民事活動,不得違反法律,不得違背公序良俗。誠信是社會主義核心價值觀對新時代公民的道德素質(zhì)要求,貫穿整個民事交易活動的始終,也包括每個個體在網(wǎng)絡(luò)上的活動。在涉案游戲公眾號公布封號措施的文章下,評論區(qū)內(nèi)贊成擁護(hù)的游戲用戶居多,也從側(cè)面反映出廣大網(wǎng)民的價值取舍,從適應(yīng)中國特色社會主義發(fā)展要求及弘揚(yáng)社會主義核心價值觀角度出發(fā),被告的封號行為屬于對于不誠信行為所給予的必要且合理懲戒,故法院駁回了原告訴請。

        文/北京互聯(lián)網(wǎng)法院法官 封瑜

        婚前隱瞞重大疾病 配偶可申請撤銷婚姻

        【案情回顧】

        李某(男)與張某(女)于2020年3月登記結(jié)婚,婚后一個月,李某告知張某,其婚前患有梅毒,但向張某進(jìn)行了隱瞞。李某2020年5月、9月檢測報告顯示其快速梅毒血清仍呈陽性,截止法庭辯論終結(jié)仍未治愈,醫(yī)生并告知該疾病可能對生育后代造成一定影響。張某故此以李某隱瞞婚前重大疾病申請撤銷婚姻關(guān)系。北京市朝陽區(qū)人民法院于2021年1月不公開開庭審理該案,并當(dāng)庭宣判。法院認(rèn)為,締結(jié)婚姻關(guān)系應(yīng)建立在雙方彼此相互了解信任的基礎(chǔ)上,民法典確認(rèn)了夫妻之間負(fù)有重大疾病婚前告知的義務(wù),對該義務(wù)的不履行,可能導(dǎo)致另一方作出結(jié)婚的意思表示并不真實(shí)完整,另一方就此享有撤銷婚姻的權(quán)利。就此,法院判決撤銷張某與李某的婚姻關(guān)系,宣判后雙方均未提起上訴。

        【法官解讀】

        《中華人民共和國民法典》第一千零五十三條規(guī)定,一方患有重大疾病的,應(yīng)當(dāng)在結(jié)婚登記前如實(shí)告知另一方;不如實(shí)告知的,另一方可以向人民法院請求撤銷婚姻。一方患有重大疾病,且自己知情,應(yīng)當(dāng)在結(jié)婚登記前如實(shí)告知另一方。一方面應(yīng)如實(shí)告知疾病類型,同時也應(yīng)考慮患病程度,如果未及時告知疾病發(fā)展程度,足以影響另一方作出結(jié)婚的真實(shí)意思表示的,同樣視為未履行如實(shí)告知義務(wù)。

        考慮到重大疾病的范圍可能隨著醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步以及新型疾病的出現(xiàn)而發(fā)生變化,民法典未對重大疾病的具體范圍作出規(guī)定。實(shí)踐中,如果一種疾病足以影響另一方?jīng)Q定結(jié)婚的自由意志或者對婚后雙方生活造成重大的影響,通常可確認(rèn)為重大疾病。參照母嬰保健法的規(guī)定,婚前醫(yī)學(xué)檢查的疾病類型包括嚴(yán)重遺傳性疾病、指定傳染病以及有關(guān)精神病,上述疾病可視為符合該條規(guī)定的重大疾病,像本案中的梅毒,就屬于指定傳染病類型,就其他疾病的認(rèn)定,通常根據(jù)個案具體分析而定。

        請求撤銷婚姻的,應(yīng)當(dāng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起一年內(nèi)提出,該一年期間即除斥期間。其中,“應(yīng)當(dāng)知道”是一種法律推定,指按照一般人的普遍認(rèn)知能力可以推斷行為人應(yīng)當(dāng)知道該事實(shí)。如超出上述期間未及時行使撤銷權(quán),撤銷權(quán)消滅,婚姻關(guān)系將處于有效的效力狀態(tài),當(dāng)事人只能通過離婚終止婚姻關(guān)系。

        民法典第一千零五十四條規(guī)定,無效的或者被撤銷的婚姻自始沒有法律約束力,當(dāng)事人不具有夫妻的權(quán)利和義務(wù)。撤銷婚姻與離婚有著顯著區(qū)別,兩者在婚姻效力狀態(tài)、法律后果方面均存在不同,撤銷婚姻使已經(jīng)發(fā)生法律效力的婚姻自始無效,雙方共同生活期間的關(guān)系定性為同居關(guān)系,實(shí)際處于“未婚”狀態(tài)。而離婚系以有效婚姻為前提,因夫妻感情破裂故而解除婚姻關(guān)系。該條款并規(guī)定,婚姻無效或者被撤銷的,無過錯方有權(quán)請求損害賠償。夫妻另一方因?qū)沙蜂N事由不知情,以為婚姻關(guān)系合法有效,并基于這種信任在婚姻關(guān)系中付出,無論在精神上還是經(jīng)濟(jì)上都會遭受損害,有權(quán)向過錯方請求損害賠償。

        文/北京市朝陽區(qū)人民法院法官 付瑞潔

      [責(zé)任編輯:楊永青]
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